Наследственное право


11.10.06 Виталий

Здравствуйте! Возможно ли для целей расчета налога на наследство (вступил в наследство в 2005 году по завещанию, наследовал недвижимость), племяника считать родственником второй очереди? Налоговая инспекция настаивает, что племяник в данном случае вообще не родственник и применяет ставки для прочих лиц? Если возможно, ток как обжаловать действия налоговой ? Надо ли проплаичвать существующий расчет ?


В соответствии со статьей 3.1. ФЗ «О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ (ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ОТМЕНОЙ НАЛОГА С ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕХОДЯЩЕГО В ПОРЯДКЕ НАСЛЕДОВАНИЯ ИЛИ ДАРЕНИЯ» указано, что с наследуемого имущества, в отношении которого свидетельства о праве на наследство выданы до 1 января 2006 года, налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения, взимается в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 12 декабря 1991 года N 2020-1 "О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения".
В соответствии со статьей 1143 ГК РФ определен круг наследников второй очереди. В круг наследников второй очереди входят:
1. Полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.
2. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.
Таким образом племянники являются наследниками второй очереди только если они наследуют за своих родителей, умерших ранее наследодателя.
Как видно из Вашего вопроса, Вы наследовали по завещанию. Таким образом Вы не можете являться наследником второй очереди.
В Вашем случае налоговая инспекция правомерно относит Вас к прочим наследникам.



03.10.06 Елена

Уважаемый юрист! Моя тётя (мамина родная сестра) собственница 3-х комнатной квартиры в Санкт-Петербурге. Проживает в ней вместе с мужем, прописанным там же. Детей у нее нет. У мужа сын от первого брака. Соответственно есть риск, что квартира "уйдет" ему. Квартиру она завещала мне. Как обезопасить себя, чтобы квартира не перешла к ее мужу и в дальнейшем сыну. Еще вопрос. Можно ли оформить договор дарения в мою пользу без участия ее мужа. Если да, то как это сделать при минимальных затратах. Заранее благодарю!


1) В Вашем случае нужно оформить договор дарение от Вашей тети Вам. Указанный договор можно оформить без участия ее мужа только в случае если указанная квартира принадлежала Вашей тети до вступления в брак. Если указанная квартира является совместной собственностью, то ее можно подарить только с письменного согласия ее мужа.
2) Оформить такой договор можно как нотариально, так и в простой письменной форме. В случае нотариального удостоверения Вы оплатите государственную пошлину в размере 0,5 % от стоимости квартиры (независимая оценка или оценка ПИБ по Вашему выбору) и государственную пощлину за государственную регистрацию такого договора- 500 рублей. В случае заключения договора дарения в простой письменной форме Вы оплатите услуги за его составление и регистрацию в Федеральной регистрационной службе- 500 рублей.



02.10.06 Светлана

Здравствуйте! Мне завещана квартира. Было трое собственников (квартира не в долевой собственности, а в совместной), каждый из которых оставил свою часть мне. Двоих уже нет в живых. Сейчас я пытаюсь оформить на себя треть квартиры, завещанную бабушкой. Бабушка умерла в 2005 году. У меня два вопроса. 1. Нотариус требует уплатить 0,6% от рыночной стоимости квартиры, а не от ПИБовской. Законно ли это? 2. К наследникам какой очереди относятся внуки? Какой налог я должна заплатить за треть квартиры? В квартире я не прописана.


1. В соответствии с пунктом 6 статьи 333.25 Налогового кодекса Российской Федерации оценка стоимости наследственного имущества производится исходя из стоимости наследуемого имущества на день открытия наследства;
Пунктом 8 указанной статьи установлено, что стоимость недвижимого имущества, за исключением земельных участков, может определяться как организациями, получившими в установленном порядке лицензию на оценку недвижимости, так и организациями (органами) по учету объектов недвижимого имущества по месту его нахождения.
Таким образом действия нотариуса в Вашем случае неправомерны, так как государственная пошлина уплачивается от стоимости наследуемого имущества, а стоимость может определяться как с рыночной оценки, так и с оценки Проектно- инвентаризационного бюро. Таким образом Вы вправе выбрать в какую организацию Вам обратиться для оценки Вашей доли.

2. В соответствии с пунктом 22 статьи 333.24 Налогового кодекса Вы должны оплатить налог в размере 0,6 процента стоимости наследуемого имущества (1/3 квартиры).



13.09.06 Елена

В феврале 2006 года умер мой отец. У него осталась приватизированная квартира (на него одного). В этой квартире я не прописана. Нотариус при выдаче свидетельства о собственности на меня этой квартиры требует уплаты государственной пошлины в соответствии с рыночной оценкой квартиры и оценки БТИ одновременно. ПРовомерны ли действия нотариуса?


В соответствии с пунктом 6 статьи 333.25 Налогового кодекса Российской Федерации оценка стоимости наследственного имущества производится исходя из стоимости наследуемого имущества на день открытия наследства;
Пунктом 8 указанной статьи установлено, что стоимость недвижимого имущества, за исключением земельных участков, может определяться как организациями, получившими в установленном порядке лицензию на оценку недвижимости, так и организациями (органами) по учету объектов недвижимого имущества по месту его нахождения.
Таким образом действия нотариуса в Вашем случае неправомерны, так как государственная пошлина уплачивается от стоимости наследуемого имущества, а стоимость может определяться как с рыночной оценки, так и с оценкой БТИ.



12.09.06 Андрей

Здравствуйте! Я собственник, сменил ген. дир., а старый ген. 3 мес назад изменила адрес прописки (изменения в ИФНС не подавались). Для подачи ф 14001 в ИФНС для смены генерального надо в п. 4,3 вписывать старую прописку старого ген. или новую. И можно приложить сразу 2 листа Б со сменой адреса и со сменой генерального?


В связи со сложившейся практикой следует учитывать следующее:
заявление по форме Р14001 подается два раза. Оба заявления подписываются прежним руководителем, несмотря на решение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 мая 2006 года №2817/06.
Первое содержит ифнормацию о новом месте жительства прежнего руководителя и к нему необходимо приложить лист Б с действительными на сегодняшний день данными. Второе заявление подается на регистрацию только после регистрации предыдущего. К нему необходимо приложить лист Б с данными нового руководителя и протокол (решение) о назначении. Несмотря на вступившее в законную силу решение Верховного суда Российской Федерации от
01 августа 2006 года №ГКПИ06-735, документы в налоговую инспекцию необходимо предоставлять лично заявителю, равно как и получать их с регистрации.


09.09.06 Александр

Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, размер госпошлины за свидетельство от нотариуса о вступлении в наследство...наследуем вдвоём по 1/2 части...


Размер и порядок оплаты государственной пошлины регулируется частью второй Налогового кодекса Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 22 статьи 333.24 Налогового кодекса Российской Федерации размер государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию:
детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя - 0,3 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 рублей;
другим наследникам - 0,6 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 1 000 000 рублей;
Так же обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с пунктом 3 статьи 333.25 при наличии нескольких наследников (в частности, наследников по закону, по завещанию или наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве) государственная пошлина уплачивается каждым наследником, пропорционально размеру его доли.


01.09.06 Арсений

Здравствуйте, господа. Я являюсь собственником акций Газпром, которые унаследовал по праву. Наследодатель умер в марте 2003г. Эти акции он приобрел по приватизационному чеку (ок. 1995г.). Могу ли я при продаже акций расстчитывать на имущественный налоговый вычет и в каком размере, если свидетельство о праве на наследство получено в 2006г. Спасибо.


В ст. 218 ГК РФ установлено, что в случае смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.
На основании ст. 1114 ГК РФ днем открытия наследства является день смерти гражданина.
Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, принял наследство путем подачи заявления нотариусу (п. 1 ст. 1153 ГК РФ), то согласно п. 4 ст. 1152 ГК РФ такое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество (если такое право подлежит государственной регистрации).
Свидетельство о праве на наследство по закону или по завещанию является достаточным доказательством наличия и объема прав на наследственное имущество.
В соответствии со ст. 1162 ГК РФ свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства нотариусом или уполномоченным на основании закона совершать такое нотариальное действие должностным лицом.
Следовательно, право собственности на наследственное имущество возникает у наследника со дня открытия наследства (дня смерти наследодателя) независимо от даты государственной регистрации этих прав.
Таким образом, на основании изложенных выше норм действующего законодательства и с учетом указанной в Вашем вопросе информации период нахождения в собственности акций, полученных по наследству, в настоящее время составляет более трех лет.
Абзацем 3 пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ установлено, что особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами установлены ст. 214.1 НК РФ.
П. 3 ст. 214.1 НК РФ предусмотрено определение дохода от операций купли-продажи ценных бумаг как разницы между суммами доходов, полученных от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами:
«Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи в порядке, предусмотренном настоящим пунктом».
Далее в данном пункте ст. 214.1 НК РФ указывается, что:
«В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем 1 подпункта 1 пункта 1 статьи 220 настоящего Кодекса».
Таким образом, в отличие от положений п. 1 ст. 220 НК РФ, в соответствии с которыми налогоплательщик имеет право выбрать, уменьшать ли ему налогооблагаемые доходы на сумму документально подтвержденных расходов или на сумму, полученную от продажи имущества, ст. 214.1 НК РФ предусматривается, что только при невозможности документально подтвердить понесенные расходы налогоплательщик вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом.
Из вышеприведенных положений ст. 214.1 НК РФ следует, что имущественный налоговый вычет предоставляется в тех случаях, когда расходы были, но не могут быть подтверждены документально, а не тогда, когда расходов на приобретение ценных бумаг не производилось или требующиеся документы, подтверждающие произведенные расходы, хотя и имеются, но не представляются налогоплательщиком в налоговые органы.
Положений, предусматривающих уменьшение налоговой базы на сумму имущественного налогового вычета в случае, если расходов по приобретению ценных бумаг налогоплательщиком понесено не было, в ст. 214.1 НК РФ не содержится.
То есть имущественный налоговый вычет выступает здесь в качестве эквивалента расходов, которые хотя и были произведены, но не могут быть подтверждены документально.



30.08.06 Ольга

Если мы все откажемся от наследования, и имущество (1/3 квартиры) получит статус вымороченного, а затем перейдет в собственность РФ. Смогу ли я потом в порядке приватизации оформить на себя эту долю?


В случае отказа о принятия наследства имущество становится выморочным и переходит в собственность РФ.
В Вашем случае освободившаяся жилая площадь будет подлежать предоставлению по договору социального найма. К данным отношениям будет применяться ст. 59 ЖК РФ, в соответствии с которой освободившееся жилое помещение в квартире, в которой проживают несколько нанимателей и (или) собственников, на основании их заявления предоставляется по договору социального найма проживающим в этой квартире нанимателям и (или) собственникам, если они на момент освобождения жилого помещения признаны или могут быть в установленном порядке признаны малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях.
При отсутствии в коммунальной квартире указанных граждан освободившееся жилое помещение предоставляется по договору социального найма проживающим в этой квартире нанимателям и (или) собственникам, которые могут быть в установленном порядке признаны малоимущими и которые обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее нормы предоставления, на основании их заявления.
При отсутствии в коммунальной квартире и таких граждан освободившееся жилое помещение предоставляется по договору купли-продажи гражданам, которые обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее нормы предоставления, на основании их заявления.
И, в крайнем случае, осуществляется вселение в освободившееся жилое помещение иных граждан на основании договора социального найма.
Таким образом, у Вас отсутствуют гарантии того, что освободившаяся жилая площадь будет предоставлена именно Вам, а не человеку со стороны. То есть даже если Вы и не использовали в предыдущие годы свое право на приватизацию (а совершеннолетним можно участвовать в приватизации только один раз независимо от того, какое помещение приватизируется), то государство не обязано Вам его предоставлять.
Кроме того, сроки оформления выморочного имущества в государственную собственность иногда исчисляются годами. Таким образом, даже с учетом последних изменений в законодательстве у Вас нет никаких гарантий, что Вы успеете получить жилую площадь по договору социального найма и приватизировать ее. Скорее всего, отказ от принятия наследства приведет к тому, что на квартиру возникнет общая долевая собственность с участием государства, которое в дальнейшем попытается реализовать ее по рыночной стоимости.


23.08.06 Юрий С.

Умер родной брат и оставил после себя договор о долевом участии в строительстве жилого дома (квартира). Дом построен, но право собственности не наступило. Среди родственников есть еще две сестры, одна из которых (у кого и проживал умерший) завладела всеми документами об этом жилье. Как вступить в право наследования?


К сожалению, Ваш вопрос не содержит большого количества информации, необходимой для полного и обстоятельного ответа на него. В связи с этим рекомендуем Вам обратиться за личной консультацией.
В принципе, в соответствии со ст. 1112 ГК РФ в состав наследства, в том числе, входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства имущественные права и обязанности. При этом необходимо исследовать содержание договора долевого участия на предмет точного определения в нем прав и обязанностей умершей.
Пункт 1 ст. 1152 ГК РФ устанавливает, что для приобретения наследства наследник должен его принять.
Согласно п. 1 ст. 1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
При этом необходимо помнить, что в соответствии с п. 2 ст. 1152 ГК РФ принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. В то же время, согласно п. 3 указанной статьи, принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.
Способы принятия наследства установлены ст. 1153 ГК РФ. Согласно п. 1 этой статьи, принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.
Однако п. 2 ст. 1153 ГК РФ устанавливает, что признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:
- вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
- принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
- произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
- оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.
Таким образом, необходимо понимать, совершали ли Вы с братом подобные действия, то есть, приняли ли наследство вы оба или это сделал один из вас или наследство не принял никто. В последнем случае велики шансы на то, что имущество, оставшееся после умершей (в том числе и имущественные права и обязанности), будет являться выморочным и перейдет к государству.
Что касается вопроса о наследниках, то согласно ст. 1142 ГК РФ, наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг (но не бывший) и родители наследодателя.
В заключение хотелось бы еще раз отметить, что Вам следует обратиться за личной консультацией, в процессе которой будут исследованы имеющиеся у Вас документы и даны ответы на все возникшие вопросы.



16.08.06 Ольга

Помогите разобраться. Недавно умер мой отец. Смерть внезапная, хотя он и был инвалидом II группы. У него в собственности 1/3 часть квартиры. Из наследников 1-ой очереди: три дочери (одной из которых я являюсь) и жена. По имеющейся между нами договоренности наследовать долю отца буду я. Незадолго до смерти отец взял потребительский кредит в банке "Русский стандарт" (г. Омск) – без залога и без поручителей. В банке сказали, что эти кредиты они не страхуют, т.е. якобы наследники должны принять на себя обязательства по погашению этого кредита. Так ли это? Буду ли я должна после принятия наследства выплачивать кредит отца? Имеют ли они права начислять проценты по этому кредита в период, когда не определен наследник (т.е. в течение полугода с даты смерти)? С отцом я уже не проживаю три года (после замужества), хотя и прописана в его квартире. Соответственно об этом кредите ничего не знала.


В соответствии со ст.1110 ГК РФ при наследовании имущество умершего переходит к наследникам в порядке универсального правопреемства, что
означает, что к наследнику переходят не только права и имущество умершего, но также его долги и обязательства.
Таким образом, если вы принимаете наследство, то вы также признаете себя обязанной по кредитному обязательству и обязаны выплачивать
кредит (в пределах стоимости унаследованного вами имущества умершего). При этом не имеют значения ни инвалидность, ни возраст, ни отсутствие у вас знания об этом кредите. Проценты также подлежат
начислению в течение шести месяцев, соблюдение которых необходимо для получения свидетельства о праве на наследство, так как в соответствии
с п.4 ст.1152 ГК РФ законом закреплена юридическая фикция - принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия
наследства (смерти наследодателя) независимо от времени его фактического принятия.


04.08.06 Сергей

В каком размере должна взыматся государственная пошлина при обращении в суд по иску "О включении в состав наследственной массы земельного участка сельскохозяйственного назначения и признания права собственности на этот участок за наследодателем" или какое заявление по данному вопросу нужно подать в суд чтобы минимизировать пошлину. Кадастровая стоимость земли 800 000 руб. В статье 333.19 Налогового кодекса это не совсем понятно.


На Ваш вопрос не существует однозначного ответа, так как практика рассмотрения подобных заявлений различна у каждого конкретного судьи.
Первоначально следует обратить внимание на то, что признать право собственности за наследодателем, т.е. умершим, с правовой точки зрения невозможно. Вам следует обратить на это внимание.
Что касается оплаты государственной пошлины, то при рассмотрении заявления о включении имущества в наследственную массу оплачивается государственная пошлина за рассмотрение неимущественного требования. В данном случае решение суда будет лишь констатировать включение земельного участка в наследственную массу, а право собственности наследника будет оформлено на основании свидетельства о праве на наследство, которое будет выдано нотариусом с учетом имеющегося решения суда.
Если же будет заявляться требование о признании права собственности наследника на этот земельный участок, то необходимо уплатить пошлину за имущественное требование, исходя из кадастровой оценки земли. Это обусловлено тем, что в данном случае на основании решения суда наследник непосредственно зарегистрирует свое право собственности, минуя нотариуса.



31.07.06 марина

Скажите, как еам поступить. Имеем 3-х комнатную приватизированную квартиру. 50% собственник сестра и 50% мать. Мать присмерти. Обещала 50% сыну. Но как лучше оформить дарственную или наследство. И какие нужны документы. Спасибо.


Вы можете оформить договор дарения, по которому мать передаст сыну долю (в размере 50 %) в праве собственности на квартиру. Договор дарения недвижимого имущества подлежит обязательной государственной регистрации. Государственная регистрация прав проводится на основании заявления правообладателя, сторон договора или уполномоченного им (ими) на то лица при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности, если иное не установлено федеральным законом. Таким образом, для регистрации Вам необходимо будет также получить нотариально заверенную доверенность от Вашей матери.
Получение наследства возможно, однако для того, чтобы сын мог получить 50 % квартиры необходимо оформить завещание (при наследовании по закону сын и дочь имеют равные права при наследовании и каждый получит по 25 % долей в квартире, если нет других наследников первой очереди). Завещание, как правило, оформляется нотариусом по месту жительства наследодателя. Для этого необходимо личное присутствие наследодателя. Порядок нотариального удостоверения завещаний регулируется ст. 1125 ГК РФ.
После смерти матери Вам необходимо будет получить свидетельство о праве на наследство, которое выдается, как правило, только по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. При этом нужно будет уплатить значительные суммы государственных пошлин за совершение нотариальных действий.


24.07.06 Наталья

Как рассчитывается размер гос.пошлины если после смерти мамы на ее 2-х комнатную квартиру претендуют две родные ее дочери (одна из них прописана в квартире мамы). Нотариус г.Искитима Новосибирской области рассчитывает - 0,3 % от стоимости всей квартиры и такую сумму должна заплатить каждая из нас( а не от половины ли квартиры, т.к. нас двое ?)


В соответствии с пп. 22 п.1 ст. 333_24 НК РФ размер государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство составляет для детей 0,3 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 рублей. В ст. 333_25 НК РФ прямо закреплено, что при наличии нескольких наследников (в частности, наследников по закону, по завещанию или наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве) государственная пошлина уплачивается каждым наследником.


11.07.06 Елена

Как заранее обезопасить себя, если знаю что аргументом оспаривания завещания будет недееспособность. Человек был в здравом уме, но в наше время можно достать какую угодно справку и поставить умершего на учет в психушку или к психиатру задним числом. Тем более, что история болезни (где были записи о том, что кроме артрита не на что не жаловался) умершего исчезла. Может сделать запрос в городской психиатрический диспансер о том состоял ли на учете умерший? Заранее признательна за ответ на адрес Elena.Zaikina@JT-Int.com


От подделок документов обезапаситься заранее практически невозможно. При появлении таковых надо проводить экспертизу их подлинности и
привлекать к уголовной ответственности в случае выявления подделки. Вам же можно порекомендовать получить накануне дня подписания справку о том, что лицо не состоит на учете в психдиспансере (к сожалению, справок о вменяемости они не дают) и попросить нотариуса сделать на нее ссылку в завещании.


09.07.06 Павел

Уважаемый юрист, здравствуйте. После гибели отца (его сбила машина в мае 2006 года) встал вопрос наследства имущества: счёт в банке 100000 рублей, автомобиль «Нива» 2000 года. Наследники: жена погибшего, сын (20лет), две замужние дочери (30 и 28 лет, старшая дочь от прошлого брака и у неё есть ребёнок 3 лет). 1) Когда надо подавать документы на открытие наследственного дела: сейчас или по истечении 6 месяцев? Какой порядок? 2) Обязательно ли это делать по месту жительства отца (в г.Сертолово, там также прописаны жена, сын, младшая дочь; старшая дочь прописана по другому адресу в Санкт-Петербурге)? 3) В каком документе, законе, кодексе можно подробно почитать про процедуру наследования? 4) Участвует ли в наследстве неприватизированная квартира, где проживал наш отец? 5) В момент гибели отца автомобиль имел серьёзную неисправность. На ремонт, который был осуществлен через месяц после гибели, потрачено 25 тыс рублей супругой погибшего. Все чеки из автосервиса у неё сохранены. Учитывается ли это при оценке машины и при рассчёте наследственной суммы, а также при оценке машины оценщиком? Когда и откуда лучше вызывать оценщика машины? С уважением, Павел


Правовое регулирование процедуры наследования сосредоточено в части 3 Гражданского кодекса РФ (раздел 5) - там все подробно описано.
В отношении ваших вопросов предлагаем следовать следующим рекомендациям:
1) заявление о принятии наследства должно быть подано в течение 6 месяцев с момента открытия наследства (даты смерти), а свидетельство о наследстве будет вам выдано по истечении данных 6 месяцев;
2) заявление о принятии наследства должно быть подана по последнему месту жительства умершего, а если оно не известно - по месту нахождения большей части его имущества (п.1 ст.1153 ГК РФ)
3) Неприватизированная квартира не входит в наследственную массу, так как не является собственностью умершего. Право на проживание в ней, как правило, сохраняется за членами семьи умершего.


30.05.06 СВЕТЛАНА

Добрый день! Прошу помочь решить вопрос с наследством. Предполагаю написать заявления о вступлении в наследство после смерти отца (еще не прошло 6 месяцев) – участок и др, в том числе два денежных лицевых счета. Мой брат и мать хотят оформить отказ в пользу меня. Но возникла сложность – один счет старый еще до 1991 года и в сбербанке мне ответили, что получить его сможет только пожилой человек – только моя мать. Что делать? Ведь при оформлении наследства наследуется все наследство - а не часть.



В соответствии со ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.
В то же время согласно ст. 1158 ГК РФ наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства. Отказ от наследства в пользу иных лиц не допускается. Не допускается также отказ от наследства с оговорками или под условием.
Также не допускается отказ от части причитающегося наследнику наследства.
Таким образом, наследником можете быть либо Вы, но тогда возможно возникнут проблемы с получением денежных средств по вкладу, открытому до 20.06.1991, либо Ваша мама, либо вы обе. В данном случае необходимо оценить целесообразность разных вариантов. В конце концов, все зависит от размера злополучного вклада.
Что касается порядка выплаты компенсаций по вкладам, открытым до 20.06.1991, то на сегодняшний день он установлен Постановлением Правительства РФ от 03.04.2006 № 192 «О выплате в 2006 году отдельным категориям граждан Российской Федерации предварительной компенсации (компенсации) по вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации»
В соответствии с п. 11 Правил, утвержденных указанным Постановлением, в случае смерти в 2001 - 2006 годах владельца вкладов, являвшегося на день смерти гражданином Российской Федерации, компенсация на оплату ритуальных услуг выплачивается наследникам либо физическим лицам, осуществившим оплату ритуальных услуг, в следующих размерах:
- 6 тыс. рублей, если сумма вкладов умершего владельца, указанных в заявлении на выплату компенсации, равна или превышает 400 рублей (исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году);
- равном сумме вкладов умершего владельца, указанных в заявлении на выплату компенсации, умноженной на коэффициент 15, если сумма вкладов меньше 400 рублей (исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году).
При наличии у владельца вкладов в разных подразделениях Сберегательного банка Российской Федерации нескольких вкладов выплата компенсации на оплату ритуальных услуг осуществляется только в одном из них.
При наличии у владельца вкладов в одном подразделении Сберегательного банка Российской Федерации нескольких вкладов размер компенсации по этим вкладам на указанные цели рассчитывается исходя из их суммарной величины.
При выплате компенсации на оплату ритуальных услуг на свидетельстве о смерти владельца вкладов делается отметка о произведенной выплате.
Порядок выплаты указанной компенсации установлен п. 16 Правил, в соответствии с которым выплата компенсации на оплату ритуальных услуг по вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации производится в порядке, применимом к выдаче денежных средств, находящихся на вкладе, в соответствии со статьей 8.1 Федерального закона «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» и с разделом V «Наследственное право» части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации.
Выплата указанной компенсации производится в подразделениях Сберегательного банка Российской Федерации по месту нахождения вкладов наследникам по предъявлении свидетельства о праве на наследство либо физическим лицам, осуществившим оплату ритуальных услуг, по предъявлении ими постановления нотариуса (до истечения 6 месяцев со дня открытия наследства) или их представителям на основании указанных документов и доверенности, выданной в установленном порядке, а также по предъявлении паспорта, свидетельства о смерти владельца вкладов и заявления наследника либо заявления физического лица, осуществившего оплату ритуальных услуг.
Таким образом, при выплате компенсации возможны следующие варианты:
- В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», если до введения в действие части третьей ГК РФ вкладчиком в соответствии со ст. 561 Гражданского кодекса РСФСР было сделано распоряжение о выдаче вклада в случае своей смерти, находящиеся на данном вкладе денежные средства не входят в состав наследственного имущества. В случае смерти вкладчика выдача таких денежных средств лицу, указанному в распоряжении, осуществляется банком на основании документов, удостоверяющих факт смерти вкладчика.
- Если вкладчиком не было сделано распоряжение в соответствии со ст. 561 Гражданского кодекса РСФСР, то действуют правила, установленные ст. 1174 ГК РФ. Согласно этим правилам необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя, расходы на его достойные похороны, включая необходимые расходы на оплату места погребения наследодателя, расходы на охрану наследства и управление им, а также расходы, связанные с исполнением завещания, возмещаются за счет наследства в пределах его стоимости. Для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя могут быть использованы любые принадлежавшие ему денежные средства, в том числе во вкладах или на счетах в банках. Банки, во вкладах или на счетах которых находятся денежные средства наследодателя, обязаны по постановлению нотариуса предоставить их лицу, указанному в постановлении нотариуса, для оплаты указанных расходов. Наследник, которому завещаны денежные средства, внесенные во вклад или находящиеся на любых других счетах наследодателя в банках, в том числе в случае, когда они завещаны путем завещательного распоряжения в банке, вправе в любое время до истечения шести месяцев со дня открытия наследства получить из вклада или со счета наследодателя денежные средства, необходимые для его похорон.
Возможно, Вам подойдет один из предложенных вариантов.